浙江省溫州市看守所地址在溫州市龍灣區永中街道度山村,北靠大羅山,占地面積160多畝,總建筑面積38000余平方米,屬特大型看守所,溫州市看守所設有10個監區。
溫州市看守所看押的除了被判決有期徒刑1年以下的犯人,大多數是未決犯和案件正在偵查的犯罪嫌疑人。溫州市看守所女子管教大隊還擔負溫州市本級、龍灣區、經開區、洞頭區、瑞安市、平陽縣、文成縣、泰順縣公檢法等辦案單位送押的女性犯罪嫌疑人、被告人的集中關押和管教任務,日均關押量300人左右。
律師提示:溫州市看守所不準親屬探視,只有律師才能見到犯罪嫌疑人,律師去溫州市看守所會見面談、了解案情、取保候審、提供法律幫助、確定是否具有從輕或者減輕情節,是否符合犯罪等,爭取從輕處理、維護合法權益。
▲溫州市看守所相關機構
溫州市...地址:溫州市鹿城區金橋路2號
溫州市...地址:溫州市鹿城區惠民路
溫州市...交警支隊車管所地址:溫州市鹿城區里垟路44號
溫州市...龍灣區分局地址:龍灣行政中心區西路公安大樓
▲溫州市看守所簡介
“躲貓貓死”、“喝開水死”、“噩夢死”……發生在各地的一些“進來”之人離奇死亡事件,不斷刺激著人們的想象力,也把看守所推向風口浪尖。這里到底是一個什么樣的地方?
有監督才有規范。近年來,溫州市看守所不斷加大對社會開放力度,致力打造W某某監所、文明監所。 溫州市看守所社會開放日之際,記者走進溫州市看守所“探營”24小時,記錄高墻內的眾生相
.。
從正門進去,需經過3道電動鐵門,一般有車輛出入才會開啟,但3道鐵門不能同時開啟。打開..道門后,車輛進入,接著關閉..道門,然后開啟下道門
.。首先來到溫州市看守所收押大廳。收押嫌疑人時,溫州市看守所的醫生要對其進行體檢。
打開第二道門,看到一條道路,對面就是監區了
.。路..劃著一條白色警戒線
.。在押人員不允許越過這條白線,如有違越,崗樓的武警將發出警告
.。進入監區,手機便沒了信號,里面設有屏蔽設備,管教民警之間,都要通過對講機或固定電話聯系。
監室有兩道門,一道是封閉的鐵門,一道是鐵柵門
.。監室外墻有兩個口子,一個是觀察口,另一個是用于傳送飯菜的。
監室的床鋪是木板鋪設的,像北方的炕,鋪位底下可以存放物品。監室的墻壁上,貼著監所的各項規定,女性監室,為保護隱私,觀察口被貼上磨砂玻璃紙。平日在押人員如需要購買一些食物或用品,可以向民警申請,由他們統一購買分發
.。
監室的墻上有一個紅色的按鈕,按鈕上方寫著這樣一行字:僅用于受虐、打架、醫療緊急救助及設備設施維修報警。一旦有人按鈕報警,監區總控室報警系統電子地圖上的紅色指示燈就會閃爍不停。
談話是管教民警一份重要任務
.。所有新來溫州市看守所的在押人員,管教民警必須要在24小時內對其談話,所有談話內容都要錄入所內的網絡系統
.。還有換監室的、開庭、提審、會見回來的在押人員,管教民警都必須要找其談話,掌握其思想波動,了解情緒,以便及時勸解開導。
溫州市看守所還收押了100多名“病號”,都集中在5個監室。
溫州市看守所監區的生活都有固定的時間表。晚上6時到6時30分,靜坐;6時30分到7時,學.法律法規等;7時開始看電視節目,主要是..一套、三套,新聞聯播是必看的;9時就寢
.。
溫州市看守所設有10個監區,目前每日關押量在1850人以上。
溫州市看守所在押人員的囚服有3種顏色,分為紅色、藍色、黃色。穿紅色囚服的是犯罪情節輕,表現好的已判決犯人,經允許可以在監區做一些打掃衛生、搬運物品、管理圖書室的活,活動相對自由;穿藍色囚服的,也是已判決犯人,可以參加看守所組織的一些活動;而穿黃色囚服的,是屬于未決犯,為防止串供,他們只能在監室活動。
▲溫州市看守所設立溫州市涉罪未成年人社會觀護站
為更好的預防涉罪未成年人再次違法犯罪,保障其合法訴訟權益,充分發揮團青部門和監管場所在教育轉化工作中的作用,一是針對未成年在押人員的特點建立個人跟蹤檔案,強化日常管理,并先后對910余名在押未成年人開展文化教育、法律知識講座、心理健康教育等素質教育300余次;二是與溫州醫科大學聯合開展專題調研,為預防涉罪未成年人再次犯罪奠定理論基礎;三是與鹿城.群服務中心及廣電市民義工團等組織結對.建,深入監區向未成年在押人員提供技能培訓、法制教育、生活物品等幫扶;四是組織未成年人在押人員進行體檢達1100余人次,并與龍灣人民醫院合作為患病在押未成年人就醫開辟綠色通道;五是是通過召開家屬座談等形式引導家屬配合開展教育感化工作,并聯系當地企事業單位為即將刑滿的未成年在押人員聯系就業。先后教育轉化未成年在押人員900余名,刑滿釋放未成年人再次犯罪率呈現逐年下降的良好趨勢。
▲溫州市看守所的年味
溫州看守所的30多名涉罪未成年人迎來一群特殊的小伙伴。來自溫州外國語學校的學生們帶上溫州特色小吃,與他們一起“分歲”。
溫州外國語學校的學生們帶上魚餅、醬油雞、雙炊糕、鴨舌、桂花糕等近20樣小吃和不能回家過年的小伙伴分享,他們一起做燈籠、玩游戲。
像這樣“結對”式的慰問、輔導活動,鹿城區.群服務中心的志愿者已經組織了近一年。從去年3月份開始,志愿者們自發組織到溫州市看守所為少年犯進行心理輔導、文化技能知識培訓、主題節日慰問等,至今已舉行近30次
.。
“涉罪未成年人年紀還比較小,文化程度普遍比較低,有些甚至還不認字,所以跟鹿城的志愿者聯系,希望能提供一些心理咨詢、知識培訓以及物質幫助。”溫州市看守所警官姜犇對記者說,最初的想法很簡單,希望他們出去后好就業,沒想到后來不僅不定期舉行主題活動,志愿者還安排了語文、書畫等培訓,兩周一次定期輔導。最讓他印象深刻的是,有兩個孩子經過培訓后文化水平升至高中程度,而且對會計產生了興趣
.。
“一年下來跟這些孩子慢慢熟悉了,也了解到他們大多是因為一時沖動做了錯事。”瓦瓦對記者說,溫州市看守所里一.有30多名未成年人,大多數來自外地
.。其中,有些孩子的家人不跟他們聯系,有些甚至不知道他們出了事,因此無論是物質上還是精神上,他們都需要社會的幫助。
▲溫州市看守所律師談證據不足導致案件作存疑不起訴
犯罪主體是犯罪構成必備的要件之一,一切犯罪行為都是由具體的行為主體實施的
.。我國刑法對犯罪主體的規定,主要體現在兩個方面:一是有些犯罪要求犯罪主體必須是具有特定身份的人,如貪污賄賂犯罪,即要求犯罪主體必須是國家工作人員或其他以國家工作人員論的行為人;二是有關犯罪主體的刑事責任年齡問題,它事關罪與非罪
.。根據我國刑法第17條的規定,只有年滿14周歲的人實施了危害社會的行為并造成了依法應當追究刑事責任的后果才負刑事責任,具體包括兩種情況:一是年滿16周歲的人應負完全刑事責任;二是已滿14周歲不滿16周歲的人犯故意殺人、故意傷害致人重傷或死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的應當負刑事責任。現實生活中由于戶籍管理的不到位,加之有些犯罪嫌疑人的家屬采取一些不正當手段有意隱瞞或篡改犯罪嫌疑人的年齡,意圖使其免于刑事追究,從而造成證明犯罪嫌疑人是否達到刑事責任年齡的證據撲朔迷離,矛盾無法排除
.。檢察機關在審查復核證據后,如認為證明犯罪嫌疑人達到刑事責任年齡的證據不足,即應作出對其有利的存疑不起訴處理
.。如雷某盜竊案。.起訴意見書認定,犯罪嫌疑人雷某伙同他人在一門市內將被害人文某的挎包盜走,內裝現金人民幣1335元和價值人民幣1000余元的項鏈一根
.。檢察機關審查后發現,犯罪嫌疑人雷某系自報姓名,年齡、身份、住址均不詳
.。雷某供述自己出生于1991年12月12日,作案時剛滿18周歲,這一供述一直較為穩定,但無其他證據相互印證。承辦人遂要求公安機關對其進行骨齡鑒定。2010年4月23日,對犯罪嫌疑人雷某進行骨齡鑒定的結論為被鑒定時16.3歲左右,鑒定時間與作案時間相距5個月,根據該鑒定其作案時尚不滿16周歲
.。根據《最高人民.關于“骨齡鑒定”能否作為確定刑事責任年齡證據使用的批復》:犯罪嫌疑人不講真實姓名、住址,年齡不明的,可以委托進行骨齡鑒定或其他科學鑒定,經審查,鑒定結論能夠準確確定犯罪嫌疑人實施犯罪行為時的年齡的,可以作為判斷犯罪嫌疑人年齡的證據使用
.。如果鑒定結論不能準確確定犯罪嫌疑人實施犯罪行為時的年齡,而且鑒定結論又表明犯罪嫌疑人年齡在刑法規定的應負刑事責任年齡上下的,應當依法慎重處理。檢察委員會研究認為,認定犯罪嫌疑人雷某作案時是否達到盜竊罪刑事責任年齡的證據存在矛盾,現無法排除,決定對其作存疑不起訴。
▲溫州市看守所律師以案說法--搶劫罪從輕處罰
被告徐某某參與了青少年犯罪的搶劫案,可是,被告不是沒有現金結帳而要搶劫,主觀沒有犯意,當了解一起來的被告張誠俊因掛單多沒有現錢結賬時,也沒有產生搶劫埋單的惡意,只是當青少年的被告鐘某某提出搶劫埋單,并提出有他去搶,也沒有分工,只是表示同意,并隨著到了現場,青少年的被告鐘某某出手時,被告曾小聲說不要,但是被告沒有聽到;被告徐某某在鐘某某實施搶劫前后,沒有對被侵害對象有任何妨礙的輔助行為,也沒有對社會造成危害,被告個人的行動也沒有給社會到來什么影響。由此,本辯護人認為被告雖然年滿18歲,但在本案中仍是青少年犯罪中一般.同犯罪中的從犯,按《刑法》第二十七條規定對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰
.。可以比照青少年犯的量刑基礎上再減輕處罰,基于被告徐某某是香港中七學生,逃學到深圳后幾天就被抓獲,入監后,醒悟學.的需要,會見時要律師請他母親給他買課本及英文書、英漢詞典,能憤發補課,還能主動鍛煉身體,以積極的姿態,悔過自新,本律師每會見一次發現被告懂事了些許,也老成了些許,被告徐某某是初次涉案,可以說是失足青年,誤陷泥澤的中學生,由于罪行輕微,本律師建議對被告徐某某的量刑為有期徒刑9個月,對他觸犯法律給予一定的處罰,以示警戒,另外,為挽救誤入歧途的失足青年學生給他一個在新的學年里可以回香港繼續就讀中七課程的重新學.的機會(從香港的學校通知看,新學年學生繳費的最后期限是9月10日,被告徐某某被拘留,如果判9個月刑期是到釋放,這樣可以讓被告徐某某回到香港做些休整,在9月1日報名續讀學業),為此,雖然辯護律師只有建議權,但是,本律師還是懇切希望法庭采納辯護意見對被告徐某某判刑9個月的建議。
▲溫州市看守所律師以案說法--不構成搶劫罪
1、被告人劉某一直強調其只是在打架,主觀上沒有搶劫的故意。 被告人劉某供述一直穩定,中途沒有變化,沒有作過有罪供述之后又翻供為無罪的辯解
.。他一直以來的供述都表明他當時見到他弟弟等四人和兩個“撈仔”在推來推去,他以為他們在 打架,為了幫他弟弟李冠,便跑過去將李國排手上的竹竿拿過來向與李 冠打架的兩名“撈仔”打去,在當時他根本不知道李冠他們是在搶劫花 蛤螺,只是事后他才聽李村說他們開船去搶花蛤螺不成功后,回到岸邊 再次搶花蛤螺而致,雙方打了起來。由此可見,被告人劉某沒有搶劫的 故意,也沒有搶劫的行為,他當時之所以拿竹竿去打被害人,原因是他 以為李冠等人與“撈仔”打架便去幫忙。根據刑法第二十五條..款規 定,.同犯罪是指二人以上.同故意犯罪,因為被告人劉某沒有與李冠 等人搶劫的.同故意,故被告人劉某不能成為搶劫.犯,而只能以他當時的主觀故意和行為來確定他的行為性質為故意傷害行為(其中有正當防衛的主觀狀態),而被害人的傷情僅為輕微傷,因而被告人劉某的行為 不構成搶劫罪,也不構成故意傷害罪,即不構成犯罪
.。
2、被害人、證人指證被告人劉某是在搶劫并不稀奇。 被害人、證人在確定其他三個人是在搶劫的情況下,看到被告人劉某在打架,就認為被告人劉某跟其他三個人是一伙的,也是在搶劫,這 并不稀奇。因為被告人劉某的打架行為與其他人的搶劫行為在本案中的 表現是相同的,都是體現為對他人實施暴力,打架與搶劫的區別只在于 主觀上的構成要件要素不同,一個非法占有他人財物,一個是故意傷害 他人生命健康
.。
3、被告人劉某沒有沖上去搶螺的行為。 被害人陳述他們下岸邊后,有兩個男子沖過來搶花蛤螺,楊謀徐上前阻攔,最前面一男子將楊謀徐打倒在地,被告人劉某用竹竿打楊謀徐, 從被害人陳述中可以推斷出被告人劉某沒有沖上去搶花蛤螺。理由是:
本案證據既不能證明被告人劉某在實施打架之前,曾與其他人密謀 搶劫,也不能證明打架之前被告人劉某知道其他人是在搶劫,也不能證 明打架之時被告人劉某有沖向花蛤螺的行為,僅憑被告人劉某的打架行 為無法認定被告人劉某主觀上具有搶劫的故意。
▲溫州市看守所律師以案說法--尋釁滋事從輕處罰
一、被告人在被采取強制措施之前,積極前往公安機關配合調查并且如實供述罪行,依法屬于自首,可以對其從輕處罰
.。
二、被告人無前科無劣跡,本次犯罪屬初犯,在案發過程中能積極阻止他人犯罪,其主觀惡性較小
.。本次的尋釁滋事具有偶發性,被告人案發時處于醉酒狀態,出于朋友義氣,在加之當時也收到了來自某某的拉扯、推搡,故在酒精的作用下,被告人因無法準確辨別是非而作出了過激行為
.。更重要的是,被告人在案發過程中還能夠積極阻止其女友毆打他人。這與事前.謀,或者經常惹事生非、耍威風逞強是有明顯區別的
.。
三、被告人事后認罪悔罪態度較好
.。被告人在案發當日的詢問筆錄與被采取強制措施后的多次訊問筆錄中的口供基本一致,沒有反復,均如實供述罪行。在看守所期間,被告人對自己的行為懊悔不已,也充分認識到過量飲酒的危害性和自身行為的錯誤
.。
四、被告人及其家屬在庭前通過主動與被害人進行溝通,向被害人賠禮道歉、賠償損失,獲得了被害人的諒解,且已認真履行了全部和解協議。
綜上所述,被告人的犯罪行為源于酒后失控,其自愿認罪,犯罪情節輕微,主觀惡性小,系初犯,又具有自首情節且悔罪表現明顯,事后被告人及其家屬積極向被害人賠償損失并獲得了被害人諒解,對被告人從輕處罰將有利于使其悔過自新。
▲溫州市看守所律師以案說法--不構成敲詐勒索罪。
按照我們刑法的規定,敲詐勒索罪是指以非法占有為目的,對被害人使用威脅或要挾的方法,強行索要公私財物的行為
.。這是我們刑法對敲詐勒索罪做出的最簡潔的規定,也就是這樣的規定,給我們的實踐操作帶來無窮的想象和操作空間。
在錢某涉嫌敲詐勒索罪,也是因為本案主犯張某的弟弟被人毆打,于是張某就糾集包括錢某在內的等人不斷地找趙某某鬧事,表現形式分別有到村口等候,幾次到家里鬧事,甚至還把趙某某一方的人員打成輕傷,這樣一來使趙某某以及其父趙某內心恐懼,認為惹不起,最后賠三萬五千元了結
.。如果單純的說威脅,按規定你打了我你應賠我一萬,但我卻硬要你陪10萬,你不賠的話,我就起訴你,或者也打你,甚至傷害你的家人,就這樣僅僅一種威脅就構成敲詐勒索罪的話,那么我們律師差不多都構成敲詐勒索罪的.犯了,因為我們一般的起訴額都比實際判決的要高,有的甚至是天價
.。
另外,敲詐勒索罪所要求的是非法占有,什么是非法占有,在本案中,張某和陳某被打住院是起訴書上認可的事實,但是損失是多少錢?公訴人沒有說明,而趙某某有迫于壓力賠償三萬五千元算不算非法占有,這個數目應當和張某和陳某的傷害造成的損失要有一個基本的對比,如果張某和陳某所遭受的損失比三萬五千元還多呢?算不算非法占有?所以是不是非法,一定要有明確的法律依據以及事實證據提供支持
.。
被告人的行為實際上是在自己或親人被傷害后采用了一些非理性的過激的甚至非法的方式進行維權,也可能他所要求的遠遠超過法律規定的范圍,但是法律并沒有規定該賠一萬我要十萬就是違法的,還有周瑜打黃蓋呢
.。如果使用的方式明顯過激,首先可能形成民事上的脅迫,屬于可撤銷的民事行為,如果侵犯人身自由或身體健康,擾亂公.秩序,長時間滯留他人住宅則可能會觸犯治安管理處罰法、情節嚴重的可能會構成犯罪,比如本案中將一受害人打成輕傷,可能涉嫌構成故意傷害罪。
.。
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屬于教育
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