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法律常識
南京軟件侵權律師提供專業軟件侵權法律解決方案,代理軟件著作權官司,辦理計算機軟件侵權糾紛、品牌侵權維權、網絡視頻、動漫游戲、IP版權等法律案件
.。
⊙南京軟件侵權律師談計算機軟件著作權的侵權認定
司法實踐中針對計算機軟件著作權的侵權認定一般采用“實質性相似加接觸原則”,即只要有證據能證明原告軟件和被告軟件是相同的或構成實質性相似,并且被告接觸了或有可能接觸了原告的軟件,就可以初步認定侵權行為的存在
.。
一般,被告接觸了原告軟件的程序和文檔比較好認定,只要能證明有接觸的可能性就可以
.。難點往往在于雙方軟件實質性相似的認定
.。如果原、被告雙方都能提供其軟件的源程序,將雙方的源程序進行比對后,就能直接證明雙方軟件是否相同的或構成實質性相似
.。而被告無正當理由拒絕其軟件源代碼的情況下,.也可以根據其他證據間接證明雙方軟件是否相同的或構成實質性相似;同時
.也可以根據其他證據間接證明雙方軟件是否相同的或構成實質性相似
.。這些間接的證據有:
1、雙方軟件的目標程序相同或實質性相似;
2、雙方軟件的運行界面相同的;
3、雙方軟件的文檔相同或實質性相似;
4、雙方軟件存在多處相同的缺陷;
5、其他結合具體案件的情形。
在侵犯計算機軟件著作權侵權糾紛認定的過程中,我們可以按照如上的5個方面進行對比并針對性的提交相應的證據材料;如雙方軟件的目標程序相同或實質性相似、運行界面相同、缺陷相同等多個角度來認定侵權方軟件涉及侵犯著作權人合法權利;這是我們在辦理類似計算機軟件侵權糾紛案件中一個重要的思路。
⊙南京軟件侵權律師談軟件著作權侵權
在軟件著作權侵權中,須以行為人的主觀過錯為構成要件。主觀過錯包括兩種:一是明知。明知主要有兩種方法:..,侵權人自認明知
.。第二,通過“通知和移除”規則推定。任何一個“理性的”的軟件著作權侵權行為人都不會自動承認明知。因此,只能通過“通知和移除”規則推定其明知。
二是應知。應知是指即使權利人沒有發出過軟件著作權侵權的通知,如果被侵權的事實已經像一面鮮亮的紅旗在行為人面前公然飄揚,以至于處于相同地位的理性人不可能意識不到軟件著作權侵權
.。如果行為人采取“鴕鳥政策”,視而不見,就存在著過失。
軟件著作權侵權與.同侵權之間有著復雜的..。.同侵權的構成要件有三:一是主體的復合性,要求具有兩個以上的主體;二是有著意思關聯或行為關聯,要求加害人之間有著意思聯絡或行為關聯;三是加害行為與結果是一個不可分割的整體
.。軟件著作權侵權有可能同時也構成.同軟件著作權侵權,主觀上明知自己的行為會導致侵害他人的著作權,但仍然在幫助、誘導或放縱他人實施直接侵權行為,構成軟件著作權犯罪。在.同軟件著作權侵權的情況下,加害人之間承擔的往往是一種連帶責任。如果采用.同軟件著作權侵權制度,對于軟件著作權侵權人而言,其責任過重。為了減輕軟件著作權侵權人的法律責任,有必要設置軟件著作權侵權制度
.。在軟件著作權侵權情況下,軟件著作權侵權人和直接侵權人之間各自承擔責任,不用承擔連帶責任。這樣對軟件著作權侵權人麗言,其承擔的責任相對較輕,便于促進相關產業的發展。
⊙南京軟件侵權律師案例
關于被告單位.軟公司及被告人馬某某、顧某某、徐某某是否未經著作權人許可而復制涉案系列軟件的問題
.。經查,微軟公司是微軟Windows軟件的合法著作權人。根據.信息網絡安全監察處制作的遠程勘驗工作記錄,“雪梨”版Windows系列軟件在界面上顯示該軟件系微軟公司授權“雪梨”制作,而根據微軟公司出具的證明,微軟公司沒有授權任何個人、公司制作其軟件
.。根據中國版權保護中心版權鑒定委員會出具的中版鑒字(2008)第008號至第024號鑒定報告以及中版鑒字第024號-2號鑒定報告的補充說明,涉案“雪梨”版Windows系列軟件與微軟Windows軟件相比對,二者的核心程序均集中在Windows目錄下,且二者的目錄結構和文件存在大量相同的內容。據此,可以認定涉案“雪梨”版Windows系列軟件是根據微軟Windows軟件核心程序進行復制的產物,被告單位及各被告人系在未經軟件著作權人許可的情況下實施侵權復制行為
.。被告人馬某某、張天平、洪磊、梁焯勇在供述中,亦承認涉案“雪梨”版Windows系列軟件系盜用微軟Windows軟件加以修改、美化而成
.。
⊙南京軟件侵權律師談股東轉讓股權不得侵犯公司知識產權
我國專利法規定,職務發明創造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權人。本案中專利的設計發明人雖然是羅紹遠個人,但專利申請人及權利人是大柳公司。而根據公司法的規定,公司的財產從靜態上說,指公司所擁有的各類有形財產和無形財產的總和
.。它不僅包括占有一定空間而有形存在的物體,如公司所擁有的廠房、機器等,還包括公司的專利權、商標權、著作權、專有技術及商譽等無形資產。從動態上說,法人財產初始由全體股東出資形成,在公司成立后的經營中增值的財產及向外舉債也構成法人財產
.。本案爭議的專利權在靜態上屬知識產權,在動態上是大柳公司在成立后的經營中增值的財產
.。
股東在將其財產作為出資投入公司之前,對其出資享有權利。公司成立之后,獲得獨立于股東的法律人格,在其整個存續期間,均享有股東讓渡出來的出資的所有權。而在公司破產清算之后,公司的法人人格歸于消亡,公司剩余財產的所有權復歸股東,成為股東剩余財產分配請求權的法律基礎
.。因此,公司對法人財產享有占有、使用、收益、支配和處分的權利
.。股東則對自己的股權享有使用、收益、支配、處分的權利。股東與公司之間對于對方的財產互相不具有處分權。在本案中,且不說股權轉讓合同已履行完畢,公司的新股東變更為陳德熾、黃偉榮和陳德源,羅紹遠已不再是公司股東。即使羅紹遠仍然是公司股東,其亦無權在公司存續狀態下請求分割公司專利權
.。
公司作為擬制法人,只能通過公司的權力機關作出決議并由執行機關實行這些決議來實現公司的意志
.。公司的運營完全掌握在股東、公司管理者等手中,公司外部人很難及時、真實地掌握公司的財務狀況和財產的安全情況,因而公司法設計了資本維持原則及董事、控制股東不得損害公司利益原則等若干法律制度,來保護公司法人財產權的獨立不受侵害。其中,公司成立后的資本維持原則規定:在公司成立后禁止股東抽逃出資;公司在彌補虧損、依法提取公積金與公益金之前,不得向股東分配利潤;公司的公積金原則上只用于特殊的用途,而不得用于股利分配,公司的對外擔保及贈與行為須依照嚴格的法律規定進行等等
.。而股東(尤其是控制股東)不得損害公司利益制度則規定股東對公司負有誠信義務,新修訂的公司法第二十條規定,公司股東應當正確行使自己的表決權,不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益,不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益
.。上述規定義務十分明確,不論公司相關主體個人意愿如何都必須執行,不允許以任何方式排除、變更或違反公司法中的強制性規范
.。一旦這些規定被違反,則損害的不僅是行為人之間的利益,而且公司及與公司相關的一切社會公眾的利益也將受到損害
.。因此,股權轉讓合同中關于公司的專利權歸屬任何一方當事人的約定,其實質屬于股東非法轉移公司財產,侵害公司、債權人及其他股東利益的行為,違反了公司法中的強制性規范,根據合同法第五十二條第五項之規定,應屬無效。。
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