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法律常識
南京軟件侵權律師提供專業(yè)軟件侵權法律解決方案,代理軟件著作權官司,辦理計算機軟件侵權糾紛、品牌侵權維權、網(wǎng)絡視頻、動漫游戲、IP版權等法律案件
.。
⊙南京軟件侵權律師談計算機軟件著作權的侵權認定
司法實踐中針對計算機軟件著作權的侵權認定一般采用“實質(zhì)性相似加接觸原則”,即只要有證據(jù)能證明原告軟件和被告軟件是相同的或構成實質(zhì)性相似,并且被告接觸了或有可能接觸了原告的軟件,就可以初步認定侵權行為的存在
.。
一般,被告接觸了原告軟件的程序和文檔比較好認定,只要能證明有接觸的可能性就可以
.。難點往往在于雙方軟件實質(zhì)性相似的認定
.。如果原、被告雙方都能提供其軟件的源程序,將雙方的源程序進行比對后,就能直接證明雙方軟件是否相同的或構成實質(zhì)性相似
.。而被告無正當理由拒絕其軟件源代碼的情況下,.也可以根據(jù)其他證據(jù)間接證明雙方軟件是否相同的或構成實質(zhì)性相似;同時
.也可以根據(jù)其他證據(jù)間接證明雙方軟件是否相同的或構成實質(zhì)性相似
.。這些間接的證據(jù)有:
1、雙方軟件的目標程序相同或實質(zhì)性相似;
2、雙方軟件的運行界面相同的;
3、雙方軟件的文檔相同或實質(zhì)性相似;
4、雙方軟件存在多處相同的缺陷;
5、其他結合具體案件的情形。
在侵犯計算機軟件著作權侵權糾紛認定的過程中,我們可以按照如上的5個方面進行對比并針對性的提交相應的證據(jù)材料;如雙方軟件的目標程序相同或實質(zhì)性相似、運行界面相同、缺陷相同等多個角度來認定侵權方軟件涉及侵犯著作權人合法權利;這是我們在辦理類似計算機軟件侵權糾紛案件中一個重要的思路。
⊙南京軟件侵權律師談軟件著作權侵權
在軟件著作權侵權中,須以行為人的主觀過錯為構成要件。主觀過錯包括兩種:一是明知。明知主要有兩種方法:..,侵權人自認明知
.。第二,通過“通知和移除”規(guī)則推定。任何一個“理性的”的軟件著作權侵權行為人都不會自動承認明知。因此,只能通過“通知和移除”規(guī)則推定其明知。
二是應知。應知是指即使權利人沒有發(fā)出過軟件著作權侵權的通知,如果被侵權的事實已經(jīng)像一面鮮亮的紅旗在行為人面前公然飄揚,以至于處于相同地位的理性人不可能意識不到軟件著作權侵權
.。如果行為人采取“鴕鳥政策”,視而不見,就存在著過失。
軟件著作權侵權與.同侵權之間有著復雜的..。.同侵權的構成要件有三:一是主體的復合性,要求具有兩個以上的主體;二是有著意思關聯(lián)或行為關聯(lián),要求加害人之間有著意思聯(lián)絡或行為關聯(lián);三是加害行為與結果是一個不可分割的整體
.。軟件著作權侵權有可能同時也構成.同軟件著作權侵權,主觀上明知自己的行為會導致侵害他人的著作權,但仍然在幫助、誘導或放縱他人實施直接侵權行為,構成軟件著作權犯罪。在.同軟件著作權侵權的情況下,加害人之間承擔的往往是一種連帶責任。如果采用.同軟件著作權侵權制度,對于軟件著作權侵權人而言,其責任過重。為了減輕軟件著作權侵權人的法律責任,有必要設置軟件著作權侵權制度
.。在軟件著作權侵權情況下,軟件著作權侵權人和直接侵權人之間各自承擔責任,不用承擔連帶責任。這樣對軟件著作權侵權人麗言,其承擔的責任相對較輕,便于促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
⊙南京軟件侵權律師案例
關于被告單位.軟公司及被告人馬某某、顧某某、徐某某是否未經(jīng)著作權人許可而復制涉案系列軟件的問題
.。經(jīng)查,微軟公司是微軟Windows軟件的合法著作權人。根據(jù).信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察處制作的遠程勘驗工作記錄,“雪梨”版Windows系列軟件在界面上顯示該軟件系微軟公司授權“雪梨”制作,而根據(jù)微軟公司出具的證明,微軟公司沒有授權任何個人、公司制作其軟件
.。根據(jù)中國版權保護中心版權鑒定委員會出具的中版鑒字(2008)第008號至第024號鑒定報告以及中版鑒字第024號-2號鑒定報告的補充說明,涉案“雪梨”版Windows系列軟件與微軟Windows軟件相比對,二者的核心程序均集中在Windows目錄下,且二者的目錄結構和文件存在大量相同的內(nèi)容。據(jù)此,可以認定涉案“雪梨”版Windows系列軟件是根據(jù)微軟Windows軟件核心程序進行復制的產(chǎn)物,被告單位及各被告人系在未經(jīng)軟件著作權人許可的情況下實施侵權復制行為
.。被告人馬某某、張?zhí)炱健⒑槔凇⒘红逃略诠┦鲋校喑姓J涉案“雪梨”版Windows系列軟件系盜用微軟Windows軟件加以修改、美化而成
.。
⊙南京軟件侵權律師談股東轉讓股權不得侵犯公司知識產(chǎn)權
我國專利法規(guī)定,職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權人。本案中專利的設計發(fā)明人雖然是羅紹遠個人,但專利申請人及權利人是大柳公司。而根據(jù)公司法的規(guī)定,公司的財產(chǎn)從靜態(tài)上說,指公司所擁有的各類有形財產(chǎn)和無形財產(chǎn)的總和
.。它不僅包括占有一定空間而有形存在的物體,如公司所擁有的廠房、機器等,還包括公司的專利權、商標權、著作權、專有技術及商譽等無形資產(chǎn)。從動態(tài)上說,法人財產(chǎn)初始由全體股東出資形成,在公司成立后的經(jīng)營中增值的財產(chǎn)及向外舉債也構成法人財產(chǎn)
.。本案爭議的專利權在靜態(tài)上屬知識產(chǎn)權,在動態(tài)上是大柳公司在成立后的經(jīng)營中增值的財產(chǎn)
.。
股東在將其財產(chǎn)作為出資投入公司之前,對其出資享有權利。公司成立之后,獲得獨立于股東的法律人格,在其整個存續(xù)期間,均享有股東讓渡出來的出資的所有權。而在公司破產(chǎn)清算之后,公司的法人人格歸于消亡,公司剩余財產(chǎn)的所有權復歸股東,成為股東剩余財產(chǎn)分配請求權的法律基礎
.。因此,公司對法人財產(chǎn)享有占有、使用、收益、支配和處分的權利
.。股東則對自己的股權享有使用、收益、支配、處分的權利。股東與公司之間對于對方的財產(chǎn)互相不具有處分權。在本案中,且不說股權轉讓合同已履行完畢,公司的新股東變更為陳德熾、黃偉榮和陳德源,羅紹遠已不再是公司股東。即使羅紹遠仍然是公司股東,其亦無權在公司存續(xù)狀態(tài)下請求分割公司專利權
.。
公司作為擬制法人,只能通過公司的權力機關作出決議并由執(zhí)行機關實行這些決議來實現(xiàn)公司的意志
.。公司的運營完全掌握在股東、公司管理者等手中,公司外部人很難及時、真實地掌握公司的財務狀況和財產(chǎn)的安全情況,因而公司法設計了資本維持原則及董事、控制股東不得損害公司利益原則等若干法律制度,來保護公司法人財產(chǎn)權的獨立不受侵害。其中,公司成立后的資本維持原則規(guī)定:在公司成立后禁止股東抽逃出資;公司在彌補虧損、依法提取公積金與公益金之前,不得向股東分配利潤;公司的公積金原則上只用于特殊的用途,而不得用于股利分配,公司的對外擔保及贈與行為須依照嚴格的法律規(guī)定進行等等
.。而股東(尤其是控制股東)不得損害公司利益制度則規(guī)定股東對公司負有誠信義務,新修訂的公司法第二十條規(guī)定,公司股東應當正確行使自己的表決權,不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益,不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益
.。上述規(guī)定義務十分明確,不論公司相關主體個人意愿如何都必須執(zhí)行,不允許以任何方式排除、變更或違反公司法中的強制性規(guī)范
.。一旦這些規(guī)定被違反,則損害的不僅是行為人之間的利益,而且公司及與公司相關的一切社會公眾的利益也將受到損害
.。因此,股權轉讓合同中關于公司的專利權歸屬任何一方當事人的約定,其實質(zhì)屬于股東非法轉移公司財產(chǎn),侵害公司、債權人及其他股東利益的行為,違反了公司法中的強制性規(guī)范,根據(jù)合同法第五十二條第五項之規(guī)定,應屬無效。。
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