江蘇省靖江市看守所位置在泰州市靖江市城北橋下北面路西,是靖江市...看守所。
律師提示:靖江市看守所不準家屬會見,只有律師才能見到犯罪嫌疑人,需要會見、取保候審、申訴、刑事辯護、保外就醫、減刑等法律幫助的,聯系律師。刑事辯護律師為正身陷囹圄希望得到法律救濟的犯罪嫌疑人、被告人提供從輕、無罪、罪輕的法律幫助
.。
★靖江市看守所相關機構:
靖江市...地址:靖江市W某某大道9號
★靖江市看守所律師談就人民.審查批準逮捕犯罪嫌疑人提出意見
根據刑事訴訟法第八十六條的規定,人民.審查批準逮捕犯罪嫌疑人,可以聽取辯護律師的意見;辯護律師提出要求的,應當聽取辯護律師的意見。藉此,當偵查機關對犯罪嫌疑人提請人民.批準逮捕的時候,辯護律師可以及時主動向人民.提出不構成犯罪、不必要逮捕、不適宜羈押、偵查活動有違法犯罪情形等法律意見,以期阻止人民.批準逮捕犯罪嫌疑人。刑事訴訟法沒有規定人民.、人民.決定逮捕犯罪嫌疑人的時候,辯護律師是否可以要求人民.或者人民.聽取自己的意見,根據《人民.刑事訴訟規則(試行)》的規定,應該是可以的,但《最高人民.關于適用< 人民.和國刑事訴訟法>的解釋》對此沒有涉及。
★靖江市看守所律師談取保候審所需要的條件
對于取保候審我通常是聽到的很多卻了解的很少,在刑事案件中犯罪嫌疑人通常會被刑事拘留,有的也會取保候審,但并不是所有的刑事案件的犯罪嫌疑人都具備取保候審的條件,那么取保候審應該具備哪些條件呢?下面就取保候審所需要的條件如下解釋:
1.可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的。即犯罪嫌疑人,被告人罪刑較輕,沒有必要逮捕,但有可能逃避偵查、起訴和審判及其他妨礙訴訟順利進行的,應當采用取保候審。
2.可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候審不致發生社會危險性的。即犯罪嫌疑人,被告人罪行較重,但在采取取保候審時不致發生社會危險性,且沒有逮捕必要時,應當采用取保候審
.。
3.應當逮捕,但患有嚴重疾病,不宜羈押的,諸如因患病,生活不能自理的,可以取保候審。
4.依法應當逮捕,但正在懷孕或者哺乳自己嬰兒的
.。具有此種情形,在逮捕前發現的,就不能決定逮捕;在逮捕后發現的,則應變更強制措施,改用取保候審方法。
5 對已被依法拘留的犯罪嫌疑人,經過訊問、審查,認為需要逮捕但證據不足的
.。這是指就被拘留人可能判處有期徒刑以上刑罰,但缺乏證明其有犯罪事實的足夠證據,在拘留的法定期限內不能收集到相應證據,而需繼續收集證據的情形。大道的
6.已被逮捕羈押的犯罪嫌疑人、被告人,在法定的偵查、起訴、一審、二審的辦案期限內不能結案,采用取保候審方法沒有社會危險性的。另外,根據最高人民.《規則》第37條第7項的規定,對持有有效護照或者其他有效出境證件,可能出境逃避偵查,但不需要逮浦的犯罪嫌疑人,可以取保候審。根據公安部《規定》第63條第5、7項的規定,對提請逮捕后,.機關不批準逮捕,需要復議、復核的,移交起訴后,檢察機關決定不起訴,需要復議、復核的案件的犯罪嫌疑人,也可以取保候審。
★靖江市看守所律師談律師接受犯罪嫌疑人本人或者其親屬的委托后,可以行使四項訴訟權利。
1、向偵查機關辦案人員了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名;
2、提出“會見在押犯罪嫌疑人申請”,根據偵查機關的安排(辦案機關應在48小時內,五種重大復雜案件在5日內決定),會見在押犯罪嫌疑人。律師會見犯罪嫌疑人時,有權了解有關案件情況,這項權利是刑訴法第九十六條第二款和《律師辦理刑事案件規范》第二十八條明確規定的。除此之外,律師還可以了解犯罪嫌疑人被采取強制措施、行使訴訟權利等情況;
3、征求犯罪嫌疑人的意見,決定是否代其向有關機關提出申訴意見和控告材料;
4、為符合條件的犯罪嫌疑人向偵查機關申請取保候審,或者在犯罪嫌疑人被采取強制措施超過法定期限時,向偵查機關要求解除強制措施,有關機關應在七日內答復。
★靖江市看守所律師談偵查階段犯罪嫌疑人享有八項訴訟權利
因為律師應當向犯罪嫌疑人告知這些權利并作出解釋
.。這八項訴訟權利是:1、有權聘請一至二名律師;2、有權拒絕回答與本案無關的問題;3、有權核對訊問筆錄
.。對有遺漏或者差錯的記載提出補充或者改正;4、有權請求自行書寫供述,偵查人員應當準許;5、有權進行無罪辯解,或者向有關機關提出申訴意見;6、有權向律師反映案件情況;7、有權對偵查機關的違法行為進行控告;8、有權在強制措施超過法定期限時,向偵查機關要求解除強制措施,以上權利規定在刑訴法第七十五條、第九十三條、第九十五條和第九十六條。
★靖江市看守所律師談如何面對“鐵案”
首先審核程序,然后審核事實,再審核證據、審核性質、審核法律適用、審核法理,從而找出起訴中存在的問題
.。你如果進行了這些多方位的審查,無論再嚴謹的文章、再系統的起訴書,你都會發現問題。因此,從起訴書中發現問題,確立我們的辯護思路,提出我們的辯護觀點。辯護觀點的形成應當按照以下邏輯序列來決定:事實上有問題講事實,事實上沒問題講證據,證據上沒問題講程序,程序上沒問題講定性,定性上沒問題講法律,法律上沒問題講法理,法理上沒問題講情理
.。這樣一來,再難的案件你都能找出辯護觀點,再難辯的案件你都有話可說,這就是我多年實踐經驗的結果
.。
根據上述的經驗,我們在面對無話可說的所謂“鐵案”時,應當端正態度和樹立信心,..不要泄氣,第二要膽大心細,第三要認真的研讀起訴書,第四要全面地掌握案件的卷宗材料,第五要沿著從具體到抽象的這一邏輯方法來對起訴書進行審查,從而確立辯護思路,找出案件的突破口,建立自己的辯護觀點
.。當然理論說明是簡單的,具體的工作則是艱難的,人們常說:說起來容易做起來難就是這個道理。關于我對“無話可說”的案件應如何辯護的方法,是完全根據我多年刑事辯護經驗抽象而得來的,是從具體到抽象的結果
.。那么這一理論是否具有客觀真理性呢?司法實踐是檢驗一切司法理論的唯一標準
.。
★靖江市看守所律師談關于故意傷害罪的死刑適用問題
我國刑法對故意傷害罪具備“致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷或嚴重殘疾”情節的,配置了三種刑罰且死刑排列在最后。從量刑的基準來說,此情形在沒有法定或酌定正向情節(即有利于被告人的量刑趨輕情節),也沒有法定或酌定負向情節(即不利于被告人的量刑趨重情節)的情況下,應考慮在10年以上有期徒刑幅度內選擇刑罰(基準表現為“量刑段”而非具體的“量刑點”)
.。然后,全面分析解剖整個案件事實所包含的情節(充足基本構成要件的事實除外),作正向情節和負向情節的分類
.。要適用死刑必須具備“罪行極其嚴重”才可。對“傷害致死”適用死刑更應謹慎,除具備前述嚴重故意殺人的情節外,還應具備以下三個方面:(1)行為人主觀上必須具有重傷的故意;(2)在客觀上應以傷害行為已造成重傷結果為基礎,最后導致被害人死亡。如果行為人的傷害行為僅造成被害人輕傷,但由于治療條件較差,感染性休克或破傷風等而死亡,雖屬“傷害致死”,但不能適用死刑;(3)“傷害致死”是重傷行為直接造成的
.。“以特別殘忍的手段致人重傷造成嚴重殘疾”的死刑適用,情形所規定的實際上包含手段和結果兩種條件,即手段條件要求“手段特別殘忍”,結果條件..要求構成重傷,第二要求構成嚴重殘疾
.。三個條件中,是否構成重傷,可依據《人體重傷鑒定標準》來確定;是否構成嚴重殘疾,可根據《紀要》精神,參照1996年國家技術監督局《職工工傷與職業病致殘程度鑒定標準》,其中的1至6級殘廢為我國刑法第二百三十四條所規定的“嚴重殘疾”。目前司法實踐中難以把握的是“手段特別殘忍”如何認定
.。結合理論界觀點和司法實務界的經驗,筆者認為下列情形可視為“手段特別殘忍”:將被害人傷害后又故意砍下被害人手腳或者傷害腳筋的;挖人眼睛致人失明的;割人耳鼻或刻骸骨的;持槍射擊被害人生殖部位的;長時間暴力傷害折磨的;以爆炸、放火、駕駛機動車等危險方式或冷凍、火燒等極其殘忍方法實施傷害的等等。由于故意傷害罪與故意殺人罪均屬嚴重侵犯他人人身權利的罪名,有諸多相似的情形,上述故意殺人罪中不宜適用死刑的情形在故意傷害罪中同樣適用
.。
★靖江市看守所律師談刑事辯護律師的意義
我國在刑事法律規則中設立“律師”角色的目的就是為了在國家與嫌疑人個人之間, 在這樣一個“強大VS弱小”的不均衡天秤上而增添的律師這一個法碼。律師的價值就是為了避免強大的警察、檢察官和法庭犯一次“強大而極不正義”、“強大而 無法挽回”的錯誤。因此,律師辦理刑事案件并不是“為虎作倀”,更不是“助紂為虐”,律師是為保障有罪之人得到公正審判,保障無罪的人不受刑事追究,從而實現司法公正和正義
.。
★靖江市看守所律師談非法證據排除申請書應包括以下內容:
(一)申請人;
(二)排除對象,包括特定的非法取證情形和具體的非法證據;
(三)事實理由,包括偵查人員的個人情況、非法取證的時間、地點、方式、內容、過程以及造成的嚴重后果;
(四)相關線索和材料;
(五)法律依據;
(六)負責審查排除非法證據的相關司法機關和部門。
第四十一條 非法證據排除申請書應由辯護律師直接向審查部門提交,審查部門拒絕接收的,辯護律師可以郵寄提交或向上級審查部門反映。
辯護律師認為由犯罪嫌疑人、被告人提交申請書更為妥當的,可以告知其直接向看守所或駐所檢察室提交
.。
犯罪嫌疑人、被告人被取保候審的,辯護律師可以告知其直接向審查部門提交非法證據排除申請書。
★靖江市看守所律師談什么是法律規避?
《新編法學詞典》解釋為“國際私法術語。指當事人為逃避對其不利的一個國家的法律適用于他們之間的法律..而人為的創造一些條件,使對他們有利的另一個國家的法律得以適用于他們之間的法律..的一種行為”
.。
★靖江市看守所律師談法條競合
法條競合是指一個犯罪行為因法律條文的錯綜復雜的規定,使得數個法條對其所規定的構成要件在內容上具有從屬或者交叉的情形。想象競合是指行為人基于一個罪過,實施一個犯罪行為,而觸犯兩個以上異種罪名的犯罪形態。關于法條競合與想象競合的區分標準,目前理論界尚無定論。通常認為,想象競合犯所觸犯的規定不同種罪名的數個法條之間,不存在重合或者交叉..,法條競合所涉及的規定不同種罪名的數個法條之間,必然存在重合或者交叉..;想象競合犯中規定不同種罪名的數個法條發生關聯,是以行為人實施特定的犯罪行為為前提,法條競合所涉及的規定不同種罪名的數個法條之間的重合或者交叉..,并不以犯罪行為的實際發生為轉移
.。所謂“存在重合與交叉..”,是可通過對法條直觀判斷而得出的
.。即如果根據直觀判斷能夠認識到兩個法條之間存在重合或者交叉,則該兩個法條之間就是法條競合的..;如果根據直觀的感覺不能認識到兩個法條之間存在重合或者交叉,則該兩個法條之間不是法條競合的..
.。進一步而言,“法條競合時,不能認定行為觸犯了數個罪名,只能認定行為觸犯了所應適用的法條的罪名;而想象競合時,應當認為行為觸犯了數個罪名,只是按照一個重罪(定罪)處罰而已。”
★靖江市看守所律師談那么到底什么時候應當樹立無罪的辯護觀點,時候應當樹立緩刑的辯護觀點?
1, 有確鑿的證據證明被告人無罪時,辯護觀點為無罪辯護。當律師能夠收集到足夠的證據能夠證明被告人無罪的情況下,且這些證據是任何人也無法推翻的情況下,律師可以提出無罪辯護
.。
2, 如果沒有足夠的且確鑿的同時可能被推翻的可能性較大的證據的情況下, 不用無罪辯護的觀點,而是考慮是否樹立緩刑的觀點。
3, 一審主張緩刑,二審堅持無罪。在目前,一旦被告人被依法關押,提起訴訟,一旦要經過.進行審判,要想得到無罪釋放的結果是相當困難的。盡管實際上被告人確實沒有構成犯罪,但只要被關押,面臨有罪判決的可能性極大。如果律師一味的追求無罪辯護,一味的主張立即無罪釋放被告人,該觀點是很難被接受的。律師的觀點不能被接受就等于沒有提出任何觀點
.。因為接受了律師的觀點就意味著被告人的無罪釋放,被告人的無罪釋放就意味著公安機關或者檢查機關的有關人員有可能會受到牽連!面對有可能存在的官官相互的現象,一個被告人的幾年徒刑完全是可能會不被當回事的!而被告人眼前最需要的不是有沒有罪,而是能不能盡快恢復人身自由。因此為了能夠使被告人能夠盡快出獄,為了使律師的辯護觀點較為容易的被.接受,律師的辯護觀點 在一審中樹立為緩刑,待被告人被緩刑釋放后,在繼續提出上訴
.。在上訴審中提出并堅決堅持無罪的辯護觀點
.。 這樣做到的優點可以從以下幾點看出
.。
(1) 律師的觀點較為容易被.接受,辯護能起到真正的作用。
(2) 被告人被釋放的可能性大。
(3) 被釋放后,被告人可以與律師在一起,在相對自由的情況下,.同為二審努力。
(4) 一審后不用擔心二審的結果,因為上訴不加刑
.。
(5) 經過二審如果能夠被判決無罪 ,如果二審維持了一審的判決,仍然可以進行再審,而此時被告人處于人身自由的地位。進可以攻,退可以守。一切都可以按照自己的意愿行事。
★靖江市看守所律師談開設賭場罪
開設賭場罪是根據刑法修正案(六)從刑法第三百零三條中分離出來的新罪名,原來的賭博罪包括聚眾賭博、開設賭場、以賭博為業三種行為,而修改后的賭博罪只包括聚眾賭博和以賭博為業兩種行為。而將開設賭場的行為作為單獨的罪名,并根據情節是否嚴重分為“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”和“情節嚴重,三年以上十年以下有期徒刑”兩個量刑幅度
.。因為在開設賭場中含有多人聚眾賭博的情形,所以聚眾賭博行為與開設賭場行為就有可能重合。如何區分和界定賭博罪中聚眾賭博與開設賭場罪(本文所討論的開設賭場罪不包括利用網絡開設賭場的情形)成為司法實踐中的難點
.。
賭博罪是指以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的行為。而開設賭場罪是指為賭博提供場所,設定賭博方式,提供賭具、籌碼、資金等組織賭博的行為。因此兩罪的主觀要件方面,賭博罪是以營利為目的,而開設賭場罪并不一定以營利為目的。在客觀要件方面,聚眾賭博與開設賭場主要有以下幾點區別:
一、聚眾賭博中對參賭人數及賭博資金大小有明確規定。最高法、最高檢的《關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中規定:組織3人以上賭博,抽頭漁利數額累計達到5000元以上的;組織3人以上賭博,賭資數額累計達到5萬元以上的;組織3人以上賭博,參賭人數累計達到20人以上的;組織 人民.和國公民10人以上赴境外賭博,從中收取回扣、介紹費的。只要具備上述四種情形之一的就是“聚眾賭博”;而開設賭場中對參賭人數及賭資大小沒有規定。
二、聚眾賭博的規模一般較小;而開設賭場具有一定的規模,參賭的人員眾多,內部有嚴密的組織和明確的分工
.。賭場的經營者一般不參與賭博。
三、聚眾賭博的時間一般具有臨時性、短暫性的特點,即賭場在一定持續長的時間內連續、不間斷地為賭博人員開放,只要在其時間內、賭博人員來到賭場均能進行賭博活動。
四、聚眾賭博的賭博方式。
五、賭具的提供。
★靖江市看守所律師談關于制定有關檢察官量刑建議權與法官自由裁量權具體規則的問題時,可以考慮以下幾個方面:
一是確立不采納量刑建議說明理由制度
.。毫無疑問,量刑建議作為檢察機關的一種訴訟請求,不能對.的最終裁決產生強制效力,法官對檢察官量刑建議采納與否和采納程度擁有決定權,這是由量刑建議權的性質決定的。但是,為了充分體現量刑建議制度的價值和作用,應該在相關規則中明確建立法官不采納檢察官量刑建議時的說明理由制度。在最終判決與量刑建議不一致的情況下,法官應該在判決書中闡述量刑理由,并對未采納檢察官量刑建議作出說明。如果檢察官認為法官陳述的不采納理由不能成立,則可以依法提出抗訴。
二是規范量刑建議的幅度。檢察官的量刑建議幅度如果過于寬泛,甚至等同于刑法中某一罪名的量刑幅度,那么,這樣的量刑建議根本無法發揮應有的作用
.。如果量刑建議過于絕對化,不易被法官采納或者限制了法官自由裁量權的行使,也是不可取的。原則上,量刑建議的幅度標準不超出以下三種情形:..,提出據以量刑的法律條款作為量刑建議的幅度;第二,在法定刑內提出量刑幅度;第三,提出建議量刑的具體刑期
.。如提出應判處三年有期徒刑。實踐中,到底采取哪一種量刑幅度標準,應當根據案件的不同情況采用不同的做法
.。例如,對某些案件,可以建議確定的刑罰,如建議適用死刑;對某些案件,可以建議一個刑罰幅度,如建議判處有期徒刑3年至5年。如果需要適用緩刑,檢察官應當同時提出適用緩刑的建議。但是,無論是哪一種方式,檢察官對于所提出的量刑建議,都應當說明量刑建議的依據,包括與量刑有關的所有情節,如犯罪性質、情節、對社會的危害程度、被告人的認罪態度、生活的社會環境等等
.。
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一、二手房過戶后年限重新算嗎? 一、二手房過戶后年限重新算嗎?不可以重新計算年限,產權的年限不會隨著交易而改變。如住宅的使用年限是70年,賣方已經使用了10年了,買方接手后產權的年限就只有60年了,不過這個年限指的是土地年限。二手房買賣只會改變擁有人,原房屋的使用年限不會受到影響。所謂的50年或70年是指房屋用地所使用的年限。不論您的房子是50年還是70年,只要到期了您有三種處理方法:一是種遇到
拆遷,國家進行補償;二是繼續繳納土地出讓金,房子依然可以使用;三是國家收回土地,國家對收回的土地和土地上的
建筑物進行適當的補償。二、房子產權年限到期了該怎.
合同解除
違約責任如何處理
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合同解除后,尚未履行的,終止履行,已經履行的,根據履情況和
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建筑物的。那么業主也可以得到相應的經濟補償,用類似
拆遷安置的辦法解決。綜上所述,如果房屋產權到期了,交錢就可以續用。如果國家不讓繼續使用,房主們同樣可以獲得
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