安徽省滁州市看守所位于滁州市南譙區大王鎮,俗稱“滁州市大王看守所”、滁州市公安局看守所,從滁州市區坐8路公交可到。
刑事律師提供滁州看守所會見被拘留的親人、申請取保候審、刑事辯護、無罪罪輕、緩刑辯護等法律幫助。
提示:滁州市看守所只有4個會見室,建議提前到達看守所排隊。
◎滁州市看守所相關機構:
滁州市公安局地址: 滁州市瑯琊區龍蟠大道。
滁州市清流監獄地址:滁州市菱溪路清流橋東
簡介:清流監獄始建于一九八三年,規模不斷擴大,管理日趨完善,民警隊伍執法素質和工作水平顯著提高,監管改造秩序穩定,連續第六年實現“四無”安全年,順利實現九年無罪犯脫逃,連續第十四年無安全生產事故的好成績。廣大民警在監獄..的堅強領導下,團結拼搏,與時俱進,創造出了一個又一個令人矚目的業績:二○○三年,獲得全省監獄人民警察基本素質教育先進單位和全市嚴打整治斗爭先進集體光榮稱號;連續六次被評為市級文明標兵和“雙擁”先進單位;連續三次被省司法廳、人事廳授予全省司法行政系統先進集體稱號。

◎滁州市看守所律師談無罪辯護應遵循的原則
要特別熟悉案情:特別熟知和掌握案件整個情況,熟悉其的發生、發展和結果
.。熟知被告人具有哪些無罪的事實和情節
.。只有做到熟悉案情基礎上,才能結合法理和法律對案情進一步地研究分折,決定是否為被告人作無罪辯護,如果決定為被告人作無罪辯護,那么就要進一步分析如何其作無罪辯護
.。熟悉案情除了要求律師要仔細查閱案卷,會見被告人外,還要特別強調律師要認真進行調查取證,調取相關能證明被告人無罪的物證、書證、證人證言或鑒定結論等有利的證據。但律師盡量不要親自調查, 是申請.或.調取,這樣有利于降低執業風險。
無罪證據要充分:無罪辯護不容易,只有證據充分了,辯護才有保障,才能從根本上否定了檢控方起訴的事實和理由,使辯護律師的無罪意見被法官采納。因此,除了在辯護詞中明確指出被告無罪的意見、寫明無罪的事實和情節外,更重要的是提供確實充分的無罪證據,結合有關法律、法規或司法解釋進行論證和闡明
.。特別是在法庭辯論階段,針對公訴人提出的證據,應用已經收集的證據進行有力反駁
.。
要慎重決策:之所以這樣,因為為被告人作無罪辯護往往要冒比較大的風險,無罪辯護案件往往比較復雜,事實和證據往往盤根錯節,很難一時就看清
.。一般情況下無罪辯護的成功率極低,所以慎重決定確有必要。如果冒然決定為被告作無罪辯護,反而會適得其反,不但達不到目的,反而會損害被告人的合法權益
.。大多數無罪辯護案件中被告人被訴有罪,是因為檢察人員掌握了比較充足的證據,這些證據既充足又不易駁倒,所以律師不能輕率向被告人作無罪辯護的承諾
.。為了慎重起見,有時應當與其他律師進行商量;必要時,還可以通過律師事務所領導,集體開會,商定是否為被告人作無罪辯護。
注重溝通規避風險:律師在執業的過程中經常會收到來自各方面的干擾,甚至會因為某些工作瑕疵被有關機關抓把柄,嚴重時還會遭受牢獄之災
.。因此,律師在進行無罪辯護時要注意保護自己,要懂得同上述機關溝通,以消除誤會,避免不必要的麻煩,進一步維護被告人的合法權益
.。如果被告人的行為確實構成了比較嚴重的犯罪,只是在證據上有所欠缺,這時不宜做無罪辯護,可以考慮“辯訴交易”做罪輕辯,這時我國現實法制環境決定的
.。
◎滁州市看守所律師談危險駕駛罪探討
(一)危險駕駛罪的處罰力度較低
刑法規定的最高法定刑拘役六個月,處罰力度較低,不能起到震懾作用,一些人并沒有在刑罰面前止步。
(二)量刑幅度寬嚴不當
危險駕駛罪就一個量刑幅度,在審判實踐中,體現不出寬嚴適當的刑罰原則,不論情節輕微還是惡劣,都是拘役六個月,法官在審理案件時,由于理解不同,出現量刑不平衡現象。
鑒于以上出現的問題,滁州市看守所律師提出如下建議:
一、提高危險駕駛罪的處罰力度
在審判實踐中,為了隨時詢問,防止犯罪嫌疑人串供、逃跑、毀滅證據,一些犯罪嫌疑人確有逮捕的必要,提高危險駕駛罪的處罰力度可以保證審判的順利進行,建議將危險駕駛罪的刑期升為有期徒刑以上刑罰,這樣,不僅能有力的震懾犯罪的頻繁發生,而且使刑法和刑訴法之間相互完善
.。
二、制定危險駕駛罪的寬嚴幅度
刑法修正案(八)將危險駕駛罪列入刑法調整的范疇,完善了交通處罰體系,在程序及實體方面還需要做出明確的司法解釋,使危險駕駛罪在實踐中更加完善,切實可行,真正做到打擊犯罪,保護人民群眾的生命財產安全。
◎滁州市看守所律師談賄賂犯罪的證據特點
(一)單一性
.。
是行賄人和受賄人一對一的形式,是錢款與無形權力的交易,因這種犯罪的特殊性,決定了它不像大多數犯罪,都有兩種以上證據相互印證、形成鎖鏈。實踐中,定案的依據往往只有被告人的供述和行賄人的證言,證據較為單一。
(二)互證性。
被告人供述既能證明自己是否受賄,又能證明對方向自己行賄,反之,行賄人的證言既能證實自己是否行賄,又能證明對方是否接受自己的賄賂。
(三)不穩定性
.。
賄賂犯罪證據的單一性,表明除受賄人和行賄人的供述與證言外,大都沒有其他證據加以佐證,供述或證言在一定程度上受主觀感受和客觀環境的制約,被告人或行賄人在法庭上作出的陳述和以前陳述往往不一致,甚至截然相反。
(四)直接證據貧乏性。
從實踐中看,受賄者往往“三不收”,即不是現金不收、要寫字據不收、第三者在場不收,加上難以辨認賄金,案件的原始證據的保全與收集困難大,導致可以直接證明犯罪事實的直接證據貧乏
.。
◎滁州市看守所律師談確立確立賄賂推定規則。
在刑事訴訟中,證明被告人有罪的責任在控方,被告人不負舉證責任,但亦有例外,如1988年的《關于懲治貪污賄賂罪的補充規定》就將有罪推定適用于“巨額財產來源不明罪”,但同國外相比,推定在刑事法律中適用得極少,因此單由控方負擔舉證責任,在很多情況下很難將賄賂罪犯繩之以法。沃克在《牛津法律大辭典》中指出:“在某些情況下,法律規定某些特定行為可由一定的事實推定有罪,并賦予被告人申辯無罪的義務
.。”一些國家和地區也針對賄賂犯罪的特點,規定在一定條件下由被告人負舉證責任,如英國于1916年就在《防止賄賂法》中規定賄賂推定,該法第2條規定:“以受賄罪被起訴之人當被證明在王室,或者任何政府部門,或者公.機構供職時的任何現金、禮品或者其他報酬是來自與公共機構簽訂合同的人員,或其代理人所交付或者給予時,該現金、禮品或者其他報酬應當被認為是上述法律所說的作為誘導或者回報而賄賂地支付、給予或者接受。但反證被證實的除外。”此外,東南亞的一些國家也都在其反貪污賄賂法中規定了賄賂推定條款。因此我們可以借鑒國外的有關規定,結合我國的司法實踐,確立賄賂推定規則,就是當出現行賄人與受賄人單獨聯系的一對一情形下,行賄人或受賄人一方提供證據證明對方受賄或行賄后,被指控受賄或行賄的一方應當提供相反證明以示清白,如不能提出反證,則推定受賄或行賄罪成立
.。
根據我國刑法第一百六十三條、第三百八十五條、第三百八十七條規定,在經濟往來中,違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費,歸個人或單位所有,以受賄論處。然而,在審判實踐中,常常會碰到被告人以商業慣例收受費用為由進行辯護,法官因沒有明確的法律根據不得不考慮被告人的抗辯理由,甚至宣告被告人無罪,因此在立法上確立.慣不得為證據就有它的積極意義,也就是在商業、行業、職業上的習慣,不能作為行賄或受賄行為的無罪證據使用
.。
◎滁州市看守所律師談瀆職與受賄行為并存時的處斷原則
在瀆職行為與受賄并存時,要么是國家工作人員先收受賄賂,后通過濫用職權為他人謀取具體利益;要么是國家工作人員先實施瀆職行為,事后索取或收受他人給與的好處。上述兩種情形中,無論瀆職行為在先,或受賄行為在先,只要同時符合受賄罪和瀆職罪的成罪標準,行為人都同時觸犯了瀆職罪和受賄罪的規定。因此,無論行為人先受賄,還是先瀆職,只要二者之間存在因果聯系,而非毫無..,這兩個行為就具有牽連關系
.。在牽連犯的處斷原則方面,我國刑法理論界主要有從一重處、數罪并罰及從一重重處斷等幾種不同的觀點。現行刑法中,對于具有牽連..的數行為既有從一重處,也有數罪并罰的相關規定,但數罪并罰的居多。
滁州市看守所律師認為除法律有特殊規定以外,對牽連犯一般應當數罪并罰,而不能單純從一重處,瀆職行為牽連受賄行為時也不例外,主要基于如下幾點理由:
首先,牽連犯中行為人實施了符合數個獨立的構成要件行為,無論是手段行為牽連目的行為,還是原因行為牽連結果行為,這幾個行為之間雖然具有手段與目的,或者原因與結果的關系,但實質上為數個危害行為,而非一個單獨的危害行為。
其次,對牽連犯從一重處有違我國刑法所堅持的客觀主義的基本立場,可能導致量刑上的不平衡。我國刑法的基本立場是客觀主義,而非主觀主義
.。影響量刑的決定性因素是行為的客觀危害性,主觀惡性只能作為適度調節刑罰輕重的依據。牽連犯中行為人實施的數個行為目的指向同一,主觀惡性相對其他數個獨立的犯罪而言確實要小一些,但是主觀惡性不能成為影響定罪的關鍵,不能導致量刑的畸輕畸重。對牽連犯擇一重處的后果是,無論行為人實施了多少個行為,最終只選擇刑罰最重的那個罪名處罰,無從評價其他危害行為,必將導致案件量刑不平衡,影響司法的權威性和公正性
.。
第三,對牽連犯從一重處可能導致處罰不公和司法實踐操作不便
.。既然牽連犯屬于處斷上一罪,那么國家對數個牽連行為僅有一個追訴權和刑罰權,在實踐中如果對輕罪先行判決,將導致無法處罰重罪的現象
.。
第四,從刑事立法和司法解釋的具體規定來看,擇一重處只是個別規定,數罪并罰才是絕大多數。刑法和司法解釋對牽連犯明確數罪并罰的有十余處之多,例如,組織、領導、參加恐怖組織,并利用該組織實施殺人、爆炸、綁架等犯罪的;保險詐騙與故意造成財產損毀、被保險人死亡、殘疾或疾病等保險事故的;為實施其他犯罪(盜竊罪之外)而偷開機動車輛作為犯罪工具并將機動車輛據為己有或丟失的;挪用公款進行非法活動構成其他犯罪的、因挪用公款而索取、收受賄賂構成犯罪的,等等。從刑法和司法解釋的大量規定可以看出對牽連犯處罰的傾向性立場是數罪并罰,只是在特殊情形下例外地對個別犯罪從一重處。
◎滁州市看守所律師談量刑情節的適用原則
(一)量刑情節之從重與從輕的適用原則
從重處罰是指在法定刑幅度內選擇比沒有這個情節的類似犯罪相對重一些的刑種或刑期;從輕處罰是指在法定刑幅度內選擇比沒有這個情節的類似犯罪相對輕一些的刑種或刑期
.。
(二)量刑情節之減輕原適用原則
減輕處罰有一般減輕與特殊減輕之分
.。特殊減輕是指酌情判處低于法定最低刑的刑罰。
這里的案件的特殊情況,是指案件涉及到政治、外交等情況。對于有特殊情況的案件,即使犯罪分子不具有本法規定的減輕處罰情節,經最高人民.核準,也可以在法定刑以下判處刑罰
.。在理解減輕處罰的時候,存在以下兩個問題應予明確:第一,如何理解法定最低刑?我認為,這里的法定最低刑在只有一個罪刑單位的條文中,是指本條的最低刑
.。而在具有兩個或者兩個以上罪刑單位的條文中,是指犯罪適用的罪刑單位的最低刑。例如入戶搶劫適用而另有減輕處罰情節的,因入戶搶劫適用的法定刑是10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產
.。因此,其法定最低刑是10年有期徒刑。具有減輕處罰情節的,應判處低于10年有期徒刑的刑罰
.。第二,減輕處罰可以減輕到什么程度?我認為。減輕處罰即可以是刑期的減輕,也可以是刑的變更,即由較重的刑種變更為較輕的刑種,但一般不能變更為免除處罰,如果通過閱讀法律知識無法滿足您的需求,可以尋找訴訟律師,咨詢刑事辯護律師,比如,在上海遇到刑法方面的法律問題。
◎滁州市看守所律師談未成年被告人是否有權拒絕指定辯護
刑事訴訟法第11條規定被告人有權獲得辯護,但是在司法實踐中有一些未成年人對于.為其指定的律師予以拒絕,按照最高人民.《關于審理未成年人刑事案件的若干規定》的規定,在審判過程中,未成年被告人及其法定代理人可以拒絕指定辯護人為他辯護,但同時規定,未成年被告人要求人民.另行指定辯護律師,合議庭同意的,應當宣布延期審理。重新開庭后,被告人再次當庭拒絕辯護律師為其辯護,如果被告人是不滿18周歲的未成年人,.不予準許。上述規定實質上是強制辯護制度,也稱必要辯護制度
.。指定辯護是一種強制性規范,即這種辯護一經.指定,就具有強制辯護的效力,被指定的辯護人不能隨意拒絕為被告人進行辯護,而基于辯護權的性質,被告人有權放棄這一權利,拒絕指定辯護人為其辯護,但這一放棄必須以被告人神志清醒、具有正常的判斷能力為前提條件,否則被告人的處分行為是無效的法律行為。對于未成年人來說,其自身尚未成熟、尚未達到法定年齡的現狀即成為其不能正常行使這一重要權利的障礙,因此,未成年人被告人不能隨意拒絕指定辯護。但是,在未成年被告人具有正當理由或指定辯護律師對未成年被告人明顯不利的情況下,經.同意,可以為未成年被告人重新指定辯護律師。最高人民.的司法解釋正是基于這種情況,規定了被告人可以拒絕指定辯護,但拒絕的次數只能是一次。
滁州市看守所律師認為,在未成年人刑事案件中實行強制辯護,是對未成年人行使訴訟權利必須給予的一定輔助,指定辯護人參加訴訟不僅有助于維護未成年被告人的合法權益,而且是體現一個國家刑事訴訟的民主、公正、文明程度,如果未成年被告人既不委托辯護人,又可以拒絕.的指定辯護,就會造成辯護職能嚴重萎縮,因此有可能導致不公正的判決
.。不公正的判決不僅會損害未成年被告人的利益,同樣會危及國家和社會利益。因此,未成年被告人對于...次指定的辯護人不滿意并有正當理由,有權拒絕該辯護人而要求另行為其指定辯護人,但沒有拒絕.為其指定辯護的自由。
◎滁州市看守所律師談審判實踐中指定辯護制度應注意的兩個問題
1、能否指定未成年被告人的父母擔任其辯護人
即使該未成年人的父母具備律師資格,也不能指定為辯護人
.。未成年被告人的父母應當以法定代理人的身份參加訴訟,而法定代理人與指定辯護人的訴訟權利完全不一樣,不能相互取而代之。
2、應當為受理案件時未滿18周歲開庭審理時已經滿18周歲的被告人指定辯護人
刑事訴訟法、最高人民.執行刑訴法的司法解釋以及最高人民.關于《審理未成年人刑事案件的若干規定》,都把開庭審理時不滿18周歲的未成年被告人作為應當指定辯護人的對象。實踐中有一些案件,公訴機關移送.時被告人未成年,合議庭在確定開庭時間時根據起書上載明的被告人出生年月,可以推算出開庭時被告人已經滿18周歲,對這一類案件,.仍應為被告人指定辯護律師。因為根據起訴書上推算出被告人開庭時滿18周歲并不一定準確,特別是一些來自農村的未成年人,家長為其報戶口時常用農歷出生年月,在庭審時若確有證據證明其戶籍上的出生年月為農歷時間,換算成公歷日期,被告人在開庭時仍屬于不滿18周歲的未成年人
.。對于這一類案件,.應當依據最高人民.關于執行《刑事訴訟法》若干問題的解釋第37條的規定,為其指定辯護人
.。這樣不僅有利于保護被告人的合法權益,也有利于案件的順利審理
.。
◎滁州市看守所律師談無罪辯護角度之實體上的辯護
準確認定案件事實是正確適用法律的前提條件和基礎
.。”,無罪辯護要取得成功就必須牢牢抓住這個關鍵,
首先從事實出發來尋求契機。這樣就要求辯護律師接受委托后,對起訴書的“指控”與判決書的“ 認定”,一要持疑,二要查實
.。只有持既信又不信的疑問態度,才能深入查明事實真相,去疑解問,把好事實關
.。案件事實是適用法律的前提,而案件事實的認定則是取決于證據
.。證據的基本功能就在于它具有證明一定事實是否存在的作用,辯護律師就務必查明證據的真偽,證據要真勿假,罪行要實勿虛
.。既不要把偽證當真,無罪當有罪辯護,又不要把真證誤信為偽證,有罪當無罪辯護。 要獲得辯護的成功,就要從證據著手,從證據的采用標準出發來辯駁控方指控的犯罪事實不存在或并非被告人所為
.。首先,從采用證據的客觀性標準來看,證據的客觀性是指證據必須是客觀存在的事實材料,而不是主觀猜測或主觀臆斷的產物。其次,從采用證據的關聯性標準來看,證據的關聯性是指證據必須與待證案件事實具有內在的必然聯系。證據必須是客觀存在的事實,但并非所以的客觀事實都是證據,只有具有客觀性的同時又與案件有關聯的事實才可能成為證據
.。關聯性的存在使得證據具有證明的實際能力,即對案件事實具有證明力
.。 所以,關聯性成為了證據與其他事實的實質區別,在辯護中要準確的找出控方提出的看似能證明犯罪事實,卻實質上缺乏關聯性的證據,通過否定這些證據的證明力來達到辯護的目的。
再次,從采用證據的合法性標準來看,作為證明根據的材料無論是否具備合法性,都可以稱為證據,但每一件證據能否在具體的司法活動中被采用,還要看其是否具備合法性
.。證據的合法性主要包括兩方面,其一是證據形式的合法性,其二是證據的收集程序或提取方法的合法性。這就說明,辯護人在做無罪辯護時既要慎重運用證據合法性原則,同時又要不失時機的大膽使用,以獲得辯護的成功
.。。
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